[ 孟琳 ]——(2009-3-27) / 已閱27200次
我國對經(jīng)濟犯罪適用死刑問題研究
孟琳
摘要
在我國,經(jīng)濟犯罪是伴隨著市場經(jīng)濟而發(fā)展起來的一種新型犯罪。我國刑法對于此類犯罪規(guī)定適用的最高刑罰為死刑。在如今全世界廢除死刑呼聲高漲的今天,國內(nèi)刑法學界對于此類以公共財產(chǎn)為侵犯對象的犯罪,死刑是否正當,是廢除還是存置已受到質(zhì)疑。筆者在對這些觀點并結(jié)合我國基本國情總結(jié)比較上筆者認為應(yīng)當予以廢除經(jīng)濟犯罪中死刑的適用。并在此基礎(chǔ)上對構(gòu)建我國經(jīng)濟犯罪刑罰體系提出了一些建議,以期對我國刑罰體系的完善有所裨益。
關(guān)鍵字 經(jīng)濟犯罪; 死刑; 廢除; 刑罰體系
一、經(jīng)濟犯罪的界定
經(jīng)濟犯罪一詞,當前正頻繁地在我國司法實踐和理論界使用,甚至有時還出現(xiàn)在立法機關(guān)的正式文件中。但目前都還尚沒有形成比較完整的內(nèi)涵式概念,而只是一個學理概念。對它的本質(zhì)屬性也一直是眾說紛紜。97年刑法典修訂以后,我國學者對經(jīng)濟犯罪的認識相對集中一些。目前較為流行的一種是據(jù)內(nèi)涵和外延對經(jīng)濟犯罪所作的界定。該學說把經(jīng)濟犯罪大致歸納為以下三種:
一是最廣義的經(jīng)濟犯罪概念,也稱大經(jīng)濟犯罪概念,這種觀點認為,“經(jīng)濟犯罪是指違反國家工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財政、金融、稅收、價格、海關(guān)、工商、森林、水產(chǎn)、礦山等經(jīng)濟管理法規(guī),或者盜竊、侵吞、哄搶、非法占有公共財物和公民的合法財物,破壞社會主義經(jīng)濟秩序和經(jīng)濟建設(shè),使國家、集體和人民的利益遭受嚴重損害,依法應(yīng)當受到刑罰處罰的行為! 按照這種觀點,經(jīng)濟犯罪應(yīng)當包括以下三類:(1)破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪;(2)侵犯財產(chǎn)罪;(3)以獲取經(jīng)濟利益為目的的其他犯罪。
二是廣義的經(jīng)濟犯罪概念,也稱中經(jīng)濟犯罪概念,這種觀點認為,“經(jīng)濟犯罪活動或表現(xiàn)為違反國家經(jīng)濟管理法規(guī),破壞國家經(jīng)濟管理活動的行為,或表現(xiàn)為利用職權(quán)牟取暴利的行為?傊,經(jīng)濟犯罪是指一切危害社會主義經(jīng)濟關(guān)系,依照法律應(yīng)當受到刑罰處罰的行為” .按照這種觀點,經(jīng)濟犯罪主要包括兩大類:(1)破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪;(2)侵犯財產(chǎn)罪。此外,分則其他章規(guī)定的某些侵害社會主義經(jīng)濟關(guān)系的犯罪,如制造、販賣假藥罪、販毒罪、賄賂罪亦屬之。
三是狹義的經(jīng)濟犯罪概念,也稱小經(jīng)濟犯罪概念,這種觀點認為,“經(jīng)濟犯罪就是指行為人為謀取不法利益,濫用商品的生產(chǎn)、交換、分配、消費等環(huán)節(jié)上所允許的經(jīng)濟活動方式和經(jīng)濟權(quán)限,違反所有直接與間接調(diào)整經(jīng)濟活動的法規(guī),危害正常的社會主義經(jīng)濟運行秩序的行為。”[1]
本文所要討論研究的對象是侵犯客體為社會公共利益的經(jīng)濟犯罪。此類犯罪所侵害的客體低于人的生命價值。故只要符合此標準的經(jīng)濟方面的犯罪均應(yīng)納入討論范疇。據(jù)此,筆者認為,在經(jīng)濟犯罪的概念上應(yīng)采最廣義說。
二、死刑在預防經(jīng)濟犯罪中的作用
死刑是以剝奪罪犯生命為內(nèi)容的最嚴厲的刑罰方法。死刑這一法律概念在理論上的稱謂是生命刑,兩者在通常情況下可以互稱。例如日本學者指出:死刑是剝奪受刑者的生命,永遠消除其社會存在的刑罰,因為它使生命喪失,所以也稱之為生命刑。[ 2]211生命一旦被剝奪即無可挽回。因此,我國現(xiàn)有刑事政策采取了嚴格限制死刑適用的政策,對于經(jīng)濟犯罪中的死刑規(guī)定尤為如此。然而,死刑的負價值和經(jīng)濟犯罪的負價值能否比較、能否相當,現(xiàn)行刑法對經(jīng)濟犯罪是否有適用死刑的必要?著名的刑罰學家貝卡利亞在《論犯罪與刑罰》一書中說:“濫施極刑從來沒有使人改惡從善。這促使筆者去研究,在一個組織優(yōu)良的社會里,死刑是否真的有益和公正。”[3]這值得我們重新加以評析。
(一)我國經(jīng)濟犯罪適用死刑立法回顧與評價
我國刑法第43條明確規(guī)定:“死刑只適用于罪大惡極的犯罪分子。”根據(jù)這一死刑適用條件,我國刑法分則僅在15個條文中規(guī)定了28種死刑罪名,所涉罪名集中于危害國家安全、公共安全和公民基本人身權(quán)利的犯罪和貪污罪,并且摒棄了將死刑作為絕對確定法定刑的作法,除故意殺人罪外,只是將死刑作為最后適用的制裁手段。刑法典實施不久,為了嚴厲打擊嚴重的經(jīng)濟犯罪和嚴重的危害社會治安的犯罪活動,我國開展了依法從重從快打擊嚴重刑事犯罪的專項斗爭,不久又將打擊鋒芒指向嚴重經(jīng)濟犯罪。據(jù)統(tǒng)計,自1981年6月至1995年10月,全國人大常委會先后通過了24部單行刑法,其中規(guī)定有死刑的條文有37條,新增死刑罪名48個。這些新增死刑罪名,除軍人違反職責罪外,主要集中在嚴重刑事犯罪和嚴重經(jīng)濟犯罪。如果將這些新增死刑罪名和刑法典規(guī)定的死刑罪名相加,我國現(xiàn)行刑法實際掛有死刑的罪名多達76個,近乎占現(xiàn)行刑法全部罪名的三分之一。較之刑法典僅在15個條文規(guī)定28種死刑罪名。不可否認,在改革開放初期,刑法如此規(guī)定是與我國的國情相適應(yīng)的。然而,隨著社會的不斷進步,在當今社會條件下,當我們再次審視經(jīng)濟犯罪死刑的適用時,我們會發(fā)現(xiàn)它存在著諸多的不合理性。
(二)經(jīng)濟犯罪刑罰體系中適用死刑的評析
從我們所界定的經(jīng)濟犯罪的范圍來看,現(xiàn)行刑法對上述十三種經(jīng)濟犯罪的最高刑均規(guī)定了死刑,而死刑所剝奪的生命權(quán)是個人至高無上的權(quán)利,對于個人基本權(quán)利的保護應(yīng)當優(yōu)先于社會權(quán)益的保護,特別是個人的生命權(quán)更應(yīng)當置于優(yōu)先位置,無論是經(jīng)濟秩序、公私財產(chǎn)所有權(quán)還是公共職務(wù)的廉潔性都不能優(yōu)于個人的生命權(quán)利,它們在和人的生命權(quán)益相比較,不具有等價性,且犯罪行為所直接侵犯的客體是整個社會的經(jīng)濟秩序或一定經(jīng)濟制度,而非人身權(quán)或國家安全等其它客體。如果對經(jīng)濟犯罪科以死刑,有貶低人的生命價值之嫌。因此,從刑罰的等價分配上,對經(jīng)濟犯罪處以死刑,筆者認為有失公允;谝韵吕碛:
1.從刑罰的作用看經(jīng)濟犯罪死刑的價值分析
(1)從罪行等價原則分析
我國現(xiàn)行刑法典第5條規(guī)定:“刑罰的輕重應(yīng)當與犯罪分子所犯罪行和承擔的刑事責任相適應(yīng)。” 就此條文看,對經(jīng)濟犯罪分子判處死刑,是有違罪刑等價、罪責刑相適應(yīng)原則的,經(jīng)濟犯罪之害與死刑之害是“不等價”的――人之生命價值永遠高于財產(chǎn)價值。因而經(jīng)濟犯罪分子導致了一定經(jīng)濟損害而剝奪其生命的刑罰,僅從刑法基本原則看,也是有違刑法的罪責刑相適應(yīng)原則以及罪刑等價原則的。因此,死刑只有適用于所侵犯的權(quán)益與死刑所剝奪的權(quán)益相似的犯罪才具有合理性與正當性。 [4]邱興隆教授也提出:“中國刑法應(yīng)將死刑的適用范圍限于所侵犯的權(quán)益的價值不低于人的生命價值的犯罪的范圍內(nèi)。具體地說,中國現(xiàn)行刑法中的死刑罪名應(yīng)該縮減到只限于有致死的結(jié)果的暴力犯罪、具有直接導致國家分裂或顛覆的現(xiàn)實危險的危害國家安全罪以及導致戰(zhàn)役失敗的嚴重軍事犯罪的范圍之內(nèi)。除此以外的死刑都應(yīng)廢除!
(2)從功利主義立場分析
功利主義認為對罪犯適用刑罰的著眼點不應(yīng)是罪犯過去的行為,而應(yīng)是預防未來犯罪的需要。例如貝卡利亞主張,保護既存的公共利益的需要就是對罪犯適用刑罰的正當根據(jù),國家預防既存公共利益免遭未來犯罪侵害所需要的量,就是適用刑罰的合理限度。[5]這就是說在刑罰上堅持盡可能以“最低的代價”來預防犯罪。經(jīng)濟型犯罪的犯罪意圖是獲取財產(chǎn)。因此,由經(jīng)濟犯罪的特征所決定,對之適用死刑難以實現(xiàn)刑罰的功利目標。
(3)從刑罰的謙抑思想分析
刑罰的謙抑性,可以概括為為兩方面屬性——刑罰的必要性和經(jīng)濟性。刑罰的必要性是指,刑罰作為預防犯罪的階段,和其他社會調(diào)控手段相比是處于消極地位。只有在道德、行政、或經(jīng)濟等手段都不能有效的防止犯罪時,才不得已用之;刑罰的經(jīng)濟性是指立法者應(yīng)當力求以最小的支出,少用甚至不用刑罰,獲得最大的社會效益——有效的預防和控制犯罪。根據(jù)這一思想,在目前存在多元化的責任方法體系中,刑罰只具有“最后”的價值意義。[6]理性的立法者首先應(yīng)考慮的是用刑罰以外的手段(如民事的,行政的)對社會關(guān)系進行調(diào)整。刑法是保護法益的最后手段。只有當其它手段不能保護法益時,才適用刑法保護。[7] 8 目前我國的經(jīng)濟犯罪主要是由于不完善的經(jīng)濟政治體制和法律監(jiān)督體制引起的。因此,與其對此類犯罪主體處以死刑,不如加大力度完善經(jīng)濟政治體制和法律監(jiān)督體制。
(4)從經(jīng)濟學的角度分析
從提出這一論據(jù)的學者指出:一個國家的死刑成本必須大于或等于這個國家從死刑中所獲得的收入。這時才能體現(xiàn)這個國家對人的生命的尊重;當一個國家死刑成本的投入小于這個國家從死刑中獲得的收益時,意味著這個國家對民眾賦予國家的刑罰權(quán)的濫用。此外,對一個發(fā)展中國家來說廢除死刑還有一個經(jīng)濟成本的問題。有人開玩笑地說,像中國這樣的國家,如果今天宣布立即廢除死刑,監(jiān)獄需要擴大100倍!例如在美國,判處一個死刑罪犯政府平均要花費500萬美元。從開始起訴到最后判決,平均是10年。[8]88在我國,這種投入是遠遠不夠的。這也從側(cè)面反映了我們對經(jīng)濟犯罪死刑適用的不足。
(5)從人道主義精神分析
刑罰的人道主性產(chǎn)生于刑罰與法律價值之一的個人自由的實現(xiàn)關(guān)系之中,作為法律價值的個人自由是廣義上的權(quán)利實現(xiàn)的自由,刑罰不能剝奪人最基本的權(quán)利,由此死刑不具有人道性。陳興良教授曾指出,從應(yīng)然性上來說,我們應(yīng)當提出死刑廢止的問題,并大力加以弘揚。在進入21世紀的今天,作為一名刑法學者,我們應(yīng)當進行死刑廢止論的啟蒙。社會文明發(fā)展到今天,人道主義已經(jīng)不允許通過殘酷的刑法去追求刑罰的威懾效果,否則就是不正當?shù)摹?br>
2.從實踐角度看經(jīng)濟犯罪中的死刑刑罰
(1)對經(jīng)濟犯罪適用死刑遏制作用不強
我國從1979年刑法以后的補充刑事立法大幅度、高速度地增設(shè)死刑是重刑主義、死刑萬能思想的體現(xiàn),而以死刑為手段的重刑化立法,雖然在短期內(nèi)可以遏制犯罪,但最終必然削弱其遏制力。近十余年來,盡管死刑立法一直在增加,但破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪,貪污賄賂罪等各類經(jīng)濟犯罪的案發(fā)率始終高居不下,新型經(jīng)濟犯罪不斷出現(xiàn),重大經(jīng)濟犯罪案件不斷發(fā)生,涉案數(shù)額也不斷增大。各類經(jīng)濟犯罪案件不但沒有明顯下降,反而在總體上有所上升,這種刑罰量與犯罪量同步增長的“兩高”局面,就足以證明死刑在預防經(jīng)濟犯罪方面的作用并不明顯,設(shè)置死刑并沒有實現(xiàn)我國遏制經(jīng)濟犯罪的初衷。
(2)經(jīng)濟犯罪適用死刑不符合發(fā)展趨勢及國際人權(quán)公約的基本精神
首先從外國刑法的規(guī)定來看,據(jù)統(tǒng)計,全世界已有100多個國家(包括我國香港、澳門特區(qū))已在法律上或事實上廢止了死刑,90年代起,平均每年有3個國家廢除死刑,目前明確保留并執(zhí)行死刑的國家僅70多個。保留死刑的國家一般都把刑法中的死刑條款限定于危害國家安全和剝奪他人生命的犯罪。我國是世界上唯一一個對經(jīng)濟犯罪實行死刑的國家。[9]那些廢除死刑的國家經(jīng)濟犯罪并不比我國突出。且在起初廢除死刑的時候,犯罪率并沒有出現(xiàn)明顯的上升趨勢。其次從國際公約的相關(guān)規(guī)定來看,我國已經(jīng)簽署《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》。該公約第6條第1、2款明文規(guī)定:“人人有固有的生命權(quán)。這個權(quán)利應(yīng)受法律保護。不得任意剝奪任何人的生命”;“在未廢除死刑的國家,判處死刑只能是作為對最嚴重的罪行的懲罰! 然而,針對上述“死刑只能是作為對最嚴重的罪行的懲罰”,問題的關(guān)鍵在于:如何界定“最嚴重的罪行”的范圍。對此,負責監(jiān)督實施《公約》的聯(lián)合國人權(quán)事務(wù)委員會認為,“對‘最嚴重的罪行’的含義必須嚴格限定”,它意味著“死刑應(yīng)當是一種十分特殊的措施”。[3] 此外,在研究有關(guān)締約國提供的國家報告過程中,人權(quán)事務(wù)委員們在其報告評論中也特別指出:最嚴重的犯罪意味著“在任何情況下,都不能對財產(chǎn)犯罪、經(jīng)濟犯罪、政治犯罪以及其他不涉及使用暴力的犯罪規(guī)定死刑!辫b于聯(lián)合國人權(quán)事務(wù)委員會的“一般性意見”對于《公約》條文釋義的權(quán)威性,無疑,這里的“最嚴重的罪行”至少不得包括任何經(jīng)濟犯罪。既然如此,我國對經(jīng)濟犯罪死刑的大量適用就有悖于國際公約,我國作為締約國,理應(yīng)遵守該國際公約有關(guān)義務(wù)性規(guī)定。
(3)經(jīng)濟犯罪適用死刑不利于開展國際司法協(xié)助和打擊外逃經(jīng)濟犯罪
中國對經(jīng)濟犯罪分子的死刑設(shè)計,理所當然地會導致在中國實施了有關(guān)經(jīng)濟犯罪的罪犯千方百計地潛逃到國外,中國卻難以引渡。因為由于國際間的法律沖突和司法管轄壁壘,緝拿外逃貪官非常困難。其一,引渡犯罪嫌疑人是通過外交途徑進行的,目前除了西歐南美一些國家可以進行多邊引渡外,其他一些國家都是雙邊引渡。目前和中國有引渡條約的國家有20多個,都是些和中國有歷史淵源的國家或中小國家,而在和大國進行合作的時候,只能依靠司法協(xié)助。美國、英國這樣的發(fā)達國家目前都還沒有與我國建立起司法協(xié)助協(xié)定。究其原因是這些國家規(guī)定了“死刑不引渡”原則,“政治犯不引渡”原則和“雙重歸罪”等原則。這樣,中國的國家刑罰權(quán)難以實現(xiàn)不說,犯罪分子“卷財而逃”的后果也會致令國家難以追回犯罪所導致的重大經(jīng)濟損失;其二,從這些年引渡的犯罪嫌疑人來看,這些外逃貪官都是有一定權(quán)勢者,他們既有貪污國家財產(chǎn)的便利,也有外逃出國的種種條件,他們涉嫌的犯罪主要是經(jīng)濟犯罪,特別是貪污賄賂犯罪,他們犯罪后留在國內(nèi)與逃到國外的“同罪不同罰”現(xiàn)象。這就形成了不平等,沒有外逃的人留在國內(nèi)將可能判死刑,而外逃的人根據(jù)國際慣例反而不會被判死刑。綜上,無論從行使刑罰權(quán)的可行性講,還是從有效索回經(jīng)濟犯罪的損失角度看,對經(jīng)濟犯罪的死刑設(shè)置都會影響到懲治此類犯罪的效益性。
三、完善我國經(jīng)濟犯罪處罰機制的原則和方法
(一)完善我國經(jīng)濟犯罪處罰機制的原則
黨的十六屆六中全會明確提出要實施寬嚴相濟的刑事司法政策,這是我們黨和國家長期以來總結(jié)預防犯罪、控制犯罪經(jīng)驗得出的重要結(jié)論,是落實依法治國基本方略的必然選擇,也是最終體現(xiàn)立法宗旨、實現(xiàn)司法價值的客觀要求和維護社會穩(wěn)定、促進社會和諧的應(yīng)有之義。關(guān)于寬嚴相濟刑事政策的含義,目前刑法、刑事政策學界并未作明確的界定。筆者試對寬嚴相濟刑事政策界定為:指執(zhí)政黨及政府制定的,由嚴厲刑事政策和寬松刑事政策構(gòu)成,對刑事立法及其適用具有長期、普遍指導意義的原則、方法及政策體系。它的內(nèi)容應(yīng)包括對犯罪人根據(jù)其行為的社會危害性和人身危險性的大小區(qū)別對待,該寬則寬,該嚴則嚴;寬中有嚴,嚴中有寬;寬嚴適度,不偏不倚;寬嚴適時,有張有弛;多數(shù)從寬,少數(shù)從嚴。
根據(jù)寬嚴相濟刑事政策的內(nèi)容,我們可以推導出對經(jīng)濟犯罪刑罰制度的要求!霸搶拕t寬,該嚴該嚴”,要求罪刑相適應(yīng),根據(jù)犯罪行為的社會危害性設(shè)置刑罰;“寬中有嚴,嚴中有寬”,要求在罪刑相適應(yīng)的基礎(chǔ)上考慮刑罰個別化,針對罪犯的人身危險性作出合理回應(yīng);“寬嚴適度,不偏不倚”,要求刑罰設(shè)置時輕重比例要合理,輕重相互銜接,避免出現(xiàn)斷檔;“寬嚴適時,有張有弛”,要求刑罰設(shè)置符合社會政治經(jīng)濟形勢及犯罪發(fā)展態(tài)勢,服從、服務(wù)于現(xiàn)階段建設(shè)和諧社會和法治國家這一大局;“多數(shù)從寬,少數(shù)從嚴”,要求刑罰設(shè)置體現(xiàn)人道主義和人文關(guān)懷,整體上趨向?qū)捑彙?br>
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